Принцип вины пример

Принцип вины в административном производстве

Принцип вины пример

Мало кто обращает внимание на соблюдение в административных делах принципа ответственности за умышленное совершение проступка и отсутствие ответственности за неосторожное нарушение норм КОАП РФ.

Это означает, что при неосторожном нарушении правил дорожного движения, то есть того, что почти каждый из нас совершает почти регулярно, никакой ответственности такое нарушение не наступает, но на это никто не обращает внимание, инспекторы ГИБДД об этом просто ничего не знают, и никто этим не пользуется.

Почти в 90 % случаях на дорогах мы совершаем нарушение не специально, а по неосторожности.

Например пересекли плохо нарисованную сплошную линию разметки на дороге, или пересекли ее потому, что не успели вовремя закончить обгон, поехали на мигающий зеленый сигнал светофора и в результате выкатились на перекресток чуть ли не на красный сигнал светофора, не потому что намерено хотели нарушить правила, а потому что этих правил столько и они такие запутанные, а ситуации на дорогах еще более запутанные, что разобраться с ними правильно может только компьютер.

Но нас с Вами упорно штрафуют и наказывают за все эти нарушения, хотя в отношении ответственности за все это действует указанный в заголовке принцип, и сейчас мы расскажем в чем тут суть. Заранее предупреждаем, что посыпятся сразу же возражения от действующих, бывших и будущих работников ГАИ, но они недостоверны в силу непонимания основ данного законодательства. Итак, начнем.

Задачами этого законодательства являются защита всех и вся и предупреждение проступков (статья 1.2 КоАП РФ). Это значит, что цели у законодателя самые благородные и гуманные, и наказание – штрафы, являются крайней мерой, и то что ими активно пользуются инспекторы является их лично инициативой.

Почему мы решили, что наказание не главное? Смотрите статью 1.5, там просто песня: и ответственность только в случае наличия вины, и ничего мы доказывать не должны, и все сомнения в нашу пользу толкуются.

В статье 2.7 указывается, что при крайней необходимости нарушение Кодекса не считается. А мало ли мы знаем случаев, или много, когда штрафуют за выезд на встречную в момент объезда ухабы.

Объезд ухабы – это устранение опасности нанесения ущерба автомашине, и если такой выезд был на пустой дороге и не повлек никкой опасности для других водителей – это нарушение правил в состоянии крайней необходимости.

Ну и конечно же статья 2.9 о малозначительности нарушения. По сути.

любое нарушение ПДД, либо других административных правил, просто формальное нарушение без реального ущерба – это ведь потенциально малозначительное нарушение, за которое в 90% случаях должно следовать просто устное замечание. Кто этим пользуется? Никто.

То есть наши любимые депутаты, ученые, написали для нас прекрасный миролюбивый Кодекс, которые должен только защищать и предотвращать, но злые инспекторы ГИБДД, сан пина, пожарных служб и прочих, тупо нас всегда штрафуют за все подряд при любом поводе.

Ну конечно же, все это идет в русле судебной политике, которая задает тут во всем тон. Тут вопросы к квалификации судей, их проф. подготовки, а это вопросы судебной реформы (у нас тут есть статья про это).

Еще один бонус в статье 1.4 – предупреждение должно применяться всегда, если проступок совершен впервые и при отсутствии вреда и его угрозы, и если предупреждение предусмотрено в статье Кодекса. Но для ИП, юр. лиц и их работников оно может применяться и при отсутствии такого наказания в статье.

Ну а теперь к главному, про принцип ответственности. В КоАП РФ указано всего две формы вины за совершенное нарушение – умысел и неосторожность.

Этот принцип – о котором не написано в Кодексе, и мы считаем, что это просто преступление, гласит о следующем: наказание и ответственность наступает за неосторожное нарушение правил только тогда, когда об этом специально указано в статье. Если не указано, то только за умышленное нарушение.

А во многих статьях КоАП у нас указано о неосторожном нарушении? Нет. По крайней мере в статьях о нарушениях ПДД нигде. То есть, если Вас должны оштрафовать за что-то, то должны доказать, что Вы это совершили умышленно и намерено. А много ли случаев, когда мы прям умышлено нарушаем правила? Да почти никогда. Дорожная обстановка такова, что не нарушить посильно только компьютеру.

Но поскольку данный принцип административного права не прописан в Кодексе, инспекторы и обычные люди про него и не слышали, все покорно платят штрафы за малейшее нарушение.

К слову сказать, по данной статье нас консультировал юрист с 20 стажем, имеющий много и заслуженных наград и званий, а главное успешно реализовавший все это в своей деятельности.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5e8b4d7e0f9a4d63482b2763/princip-viny-v-administrativnom-proizvodstve-5f0821715d1e9e6d11b48a51

Принцип вины – комментарии Федерального Судьи / Юргруппа МИП

Принцип вины пример
Энциклопедия МИП » Уголовные дела – комментарии Федерального Судьи / Юргруппа МИП » Общие положения УК РФ – комментарии Федерального Судьи / Юргруппа МИП » Принцип вины – комментарии Федерального Судьи / Юргруппа МИП

Принцип вины – бесплатные ответы юристов онлайн

Опытный специалист, судебная практика ― более 16 лет. За время своей деятельности работал как с гражданами, так и с юридическими лицами. Разносторонняя практика позволяет взглянуть на любую проблему, в том числе в сфере уголовного права, с разных сторон.

Судебная практика

Настоящее призвание нашел в решении проблем уголовного права. Занимается адвокатской защитой уже несколько лет, выиграно более 3000 дел. К каждой ситуации подходит, как к уникальной, изучает все особенности, до мельчайших подробностей. Это и позволяет похвастаться столь высокой результативностью (около 98% процессов ― в пользу клиента).

Уголовное право России позволяет привлечь лицо к ответственности за совершение им деяния, имеющего общественную опасность, только при наличии признака виновности.

Это означает, что правонарушитель совершает деяние осознано и по своей воле.

Действия, которые совершены рефлекторно, непроизвольно, импульсно, с отсутствием воли и интеллектуального начала, не могут оцениваться с точки зрения уголовно-правовых норм.

Виновность не является свойством личности. Она относится к объективно существующему факту, проявляющемуся среди объективных признаков деяния. Вина требует установления, познания и оценивания правоприменителем.

Отсутствие вины исключает преступность деяния. Причиной тому служит обязательность наличия этого элемента для квалификации действий нарушителя. Вина является обязательным признаком субъективной стороны и требует не только установления, но и бесспорного доказывания. В ряде случаев, вина может не доказываться, а презюмироваться.

Под понятием вины, изучаемой в науке уголовного права, понимается психическое отношение правонарушителя к совершенному им деянию, имеющему общественную опасность и тем последствиям, которые это деяние повлекло.

Выражаться вина может в одной из двух форм: умысле и неосторожности. В исключительных случаях, форма вины может быть смешанной. К примеру, по отношению к деянию вина лица проявляется в форме умысла, а по отношению к последствиям – в форме неосторожности.

Признанные эксперты в области уголовного права РФ

Разъяснения законодательства. Защита на следствии и в суде. Профессиональная оценка правовой перспективы.

Значение принципа вины

Принцип вины является универсальным, он позволяет наполнить карательные функции, выполняемые государством, признаками справедливости и соразмерности. Уровень карательного воздействия находится в прямой зависимости от уровня вины и ее характера.

Принцип вины всегда носит индивидуальный характер, он демонстрирует отношение виновного лица не только к совершенному им деянию, но и к тем последствиям, которые оно повлекло.

Уголовные наказания и материальная ответственность применяются к лицам, совершившим противоправные деяния, только после установления их вины, а также определения бесспорных доказательств ее формы.

Индивидуализация вины указывает на то, что ответственность может быть применима лишь к тем лицам, в чьих действиях существовала субъективная сторона, выраженная в форме вины.

Значение данного принципа особо важно в правоприменительной деятельности.

Формы вины

Вина является обязательным признаком, характеризующим субъективную сторону преступления. Она может проявляться в умышленной форме, в виде неосторожности.

Умысел, присущий вине должен иметь интеллектуальные признаки, характеризующие осознанность поступка, а также волю, означающую намерение лица достичь конкретных последствий. Волевое содержание присуще преступлением с материальным составом.

Форма прямого умысла свидетельствует об осознании правонарушителем общественной опасности деяния, предвидении или неизбежности наступления последствий и желании их наступления.

Форма косвенного умысла говорит об осознании общественной опасности деяния, предвидении опасного последствия, при отсутствии желания, но проявлении безразличности к возможности их наступления.

Неосторожность может проявиться в виде преступного легкомыслия или преступной небрежности.

Под легкомыслием следует понимать предвидение последствие, сопряженное с самонадеянностью на их избежание или предотвращение.

Невиновное причинение вреда

Невиновное причинение вреда в современной науке получило название случая или казуса. При наличии невиновности отмечается наличие преступного деяния, возникновение последствий, имеющих общественную опасность, причинной связи между этими признаками, но невиновность причинения вреда исключает уголовную ответственность лица, совершившего деяние.

Причинение вреда без вины характеризуется отсутствием субъективной стороны действий, что означает невозможность установления ни умысла, ни неосторожности правонарушителя.

Казусы определены ст. 28 УК. Определение случая свидетельствует о том, что лицо, которое совершило деяние, не имело возможности осознавать общественной опасности, а также предвидеть наступление последствий, имеющих общественную опасность. При этом такое лицо не могло, и не должно было предвидеть их.

Во второй части вышеуказанной статьи устанавливается разновидность такого деяния. Невиновное причинение вреда может иметь место и в тех случаях, когда лицо имело возможность предвидеть последствия, но не могло оказать влияние на их предотвращение, что обосновано его психофизическими качествами, нервно-психической перегрузкой, наличием экстремальных условий.

Иметь место невиновное причинение вреда будет в тех случаях, когда лицо теряет контроль над собой ввиду нервного истощения, физической перегрузки, при наличии экстремальной ситуации.

№ 1 в официальном рейтинге адвокатов Москвы по уголовным делам

Причинение вреда по небрежности

Небрежность, как вид неосторожной формы вины, может характеризоваться отрицательными или положительными признаками.

К отрицательному признаку относится непредвидение лицом тех последствий, которые наступили вследствие действий, противоправность которых нарушителем не осознавалась.

Речь идет о событиях, при которых лицо понимало, что нарушает предусмотренные законом правило, но не рассчитывало на наступление последствий, а также о тех случаях, когда лицо не осознавало факта нарушения правил, или же, не имело волевого контроля по собственной вине.

Положительными признаком выступает возможность и обязанность проявления внимательности, предусмотрительности, предвидения наступления последствий, имеющих общественную опасность. Данный интеллектуальный момент придает небрежности признаки уголовной наказуемости.

Небрежность, являющаяся видом вины по неосторожности, имеет определенные сходства с легкомыслием, что выражается в наличии возможности предвидеть последствия, которые, по ряду причин не были предвидены лицом.

Записаться на консультацию

Источник: https://advokat-malov.ru/obshhie-polozheniya-uk-rf1/princip-viny.html

Принцип вины УК РФ, принцип вины в Конституции

Принцип вины пример

На данный момент одним из центральных вопросов в уголовном законодательстве остается принцип вины как специальный принцип уголовного права. Существует огромное количество монографий на данную тему, да и в научной литературе авторы пытаются разобраться в нем.

Однако полного согласия в данном вопросе пока не достигнуто. Подобные расхождения в рассмотрении данного принципа зачастую приводят к большому числу судебных ошибок, что вызывает недоверие обычных граждан к государственной системе.

В этой статье будет рассказано о том, что представляет собой вина, а также будут даны примеры принципов вины в уголовном праве.

Немного о терминологии

Отметим, что эта тема сложная и спорная, так как в трактовках специалистов можно видеть некоторые расхождения.

Перед тем как начать рассмотрение вопроса о том, что представляет собой принцип вины в уголовном праве, следует понять, что законодатели подразумевают под термином “вина”.

Стоит заметить, что на протяжении всего существования России в разные эпохи ее становления и развития существовали разные основания привлечения людей к уголовной ответственности.

Сейчас криминальная наука пришла к осознанию того, что деяние может считаться преступным только тогда, когда оно было совершено осознанно и согласно воле человека, совершившего его.

Виновностью преступник наделяется исключительно в тех случаях, когда он мог отдавать себе отчет в своих действиях и управлять своим состоянием, а потому осудить невменяемого невозможно.

Это привело к тому, что вина стала одним из важнейших и необходимых признаков субъективной стороны, необходимой частью состава преступления, без которой уголовная ответственность попросту не может наступить.

Под данным термином понимается психическое отношение лица, которое непосредственно совершило преступление, к совершенному им общественно опасному деянию, независимо от его формы (умысла или бездействия).

Понятие принципов в уголовном праве

Чтобы рассмотреть принцип вины в УК РФ, предварительно следует выяснить, что наука подразумевает под данным понятием. Как можно догадаться, это некое начало теории, ее база, которая воплощает в себе учение и его сущность. В любой юридической науке можно с легкостью найти ее базовые принципы, согласно которым определяются дух и буква существующего закона.

В уголовном праве его принципы также имеют невероятно большое значение, поскольку считается, что только в случае их соблюдения можно достигнуть поставленных целей. Несмотря на всю важность принципов, законодательно они были закреплены относительно недавно – первые их появления в законодательных актах датируются 1991 годом, а затем они перешли в Уголовный кодекс, принятый в 1996 году.

Виды принципов

На данный момент в Уголовном кодексе официально закреплены 5 принципов уголовного права, которым требуется следовать неукоснительно. К ним относятся:

  • Принцип законности.
  • Принцип равенства граждан перед законом.
  • Принцип гуманизма.
  • Принцип справедливости.

Разумеется, не следует забывать и о главной теме данной статьи – принципе вины. Повторим, он закреплен в 5 статье Уголовного кодекса.

Впервые разработка принципа вины в уголовном законодательстве начала осуществляться только в конце 18 века.

Закрепляться она начала в законах цивилизованных стран гораздо позже и подразумевала под собой личный характер уголовной ответственности и субъективное вменение.

На данный момент в законе прямо закреплено, что человека нельзя привлечь к ответственности в тех случаях, когда было неосознанное причинение вреда.

Закрепление данного принципа в законодательстве РФ пришло из международного права, поскольку принцип виновной ответственности был закреплен в одном из самых известных документов – Всеобщей декларации прав человека, которая была принята в 1948 году. Кроме того, его также закрепили и в ряде иных важных международных пактов и конвенций.

Принцип вины в Конституции

Одной из самых известных доктрин, которые используются в судах России, является презумпция невиновности.

Если говорить о ней простым языком, то человек считается невиновным, пока его вина не доказана судом в том порядке, который установлен законодательством.

Презумпция невиновности официально закреплена в 49 статье самого главного закона страны – Конституции. Во многом именно это положение влияет непосредственно на принцип вины, закрепленный в УК РФ.

Историческая справка

Чтобы понять, как сейчас действует рассматриваемый принцип, следует немного углубиться в историю. В России путь становления принципа вины был очень длительным и противоречивым, что и привело к столь большому количеству взглядов на него в настоящее время.

До начала 18 века в Российской империи царствовала религиозная теория, согласно которой вина считалась больше теологическим понятием греха, его индивидуализацией. Это заметно влияло на уголовное законодательство той эпохи.

Только в 18 веке в Италии Беккариа первым попытался обосновать вину, говоря о том, что вред является единственным признаком, по которому можно определить преступление. Позже его теорию попытались обосновать знаменитые философы Кант и Гегель, которые начали рассматривать саму вину с позиций “свободы воли”.

Именно точку зрения Гегеля в свое время выбрал основатель русской криминалистики Барышев. Она на долгое время укрепилась в уголовном законодательстве страны, хотя понятие вины в мировой истории уголовного права продолжило активно развиваться.

Советский период

Подобная система была разрушена только после Октябрьской революции, когда в советском уголовном праве многие учения, которые применялись во времена империи, попросту оказались невостребованными.

Новый интерес к теме вины начал развиваться только в послевоенное время, когда в УК РСФСР, принятом в 1960 году, были закреплены принципы виновной ответственности, а также даны формулы понятий умысла и неосторожности. После этого постепенно ученые-правоведы начали развивать данную теорию и конкретизировать ее.

Основные идеи, которые были разработаны в то время, нашли свое отображение в существующем в наше время Уголовном кодексе.

Теперь непосредственно перейдем к рассмотрению содержания принципа вины в уголовном законодательстве. Как гласит Конституция страны, уголовная ответственность может наступить только тогда, когда имеется вина лица, которое совершило преступление.

Кроме того, согласно презумпции невиновности, человек изначально считается невиновным, пока приговором суда не была доказана его виновность.

Исходя из этого, можно с легкостью понять, что одним из обязательных признаков преступления, его психологической составляющей является вина.

В статье 5 УК РФ прямо закреплено, что принцип вины как принцип уголовного права означает, что человек может быть привлечен к уголовной ответственности только в тех случаях, когда его действия или бездействие привели к наступившим опасным последствиям, в отношении которых была доказана его вина. Подобная формулировка отделила уголовное право от морали и религии, которые запрещают даже думать о совершении посягательств, заставляя наказывать только в тех случаях, когда были совершены действия.

Глава 5 УК РФ

Если в 5 статье Кодекса было дано только определение принципа вины, то сама по себе вина более подробно раскрыта в 5 главе данного закона, а именно:

  • В статье 24, где рассмотрены ее формы.
  • В статьях 25 и 26, рассматривающих случаи, когда преступление было совершено умышленно или по неосторожности.
  • В статье 27, рассказывающей об ответственности за совершение противоправного деяния с наличием двух форм вины.
  • В статье 28 о невиновном причинении вреда.

Стоит заметить, что в Уголовном кодексе нет ни одного закрепленного термина “вина” или “виновность”, что зачастую и ведет к путанице во время рассмотрения дела, поскольку не существует однозначного понимания. Да и само понятие принципа также объяснено достаточно размыто, что и привело к тому, что принципы вины и субъективного вменения достаточно часто путают между собой.

Субъективная сторона

Как уже упоминалось ранее, вина является обязательным признаком субъективной стороны преступления (так же как цель и мотив). Таким образом, несмотря на то, насколько ужасны последствия, человек не может быть подвергнут за них уголовной ответственности, если не доказана его вина.

Поэтому любое уголовно наказуемое общественно опасное деяние только тогда ведет к осуждению, когда человек виновно совершил его. Любое объективное вменение за него абсолютно исключено.

Одним из примеров принципа вины в действии является отмена обвинительного приговора и прекращение по нему производства в тех случаях, когда было доказано отсутствие вины лица в его совершении.

Исходя из всего этого, можно предположить, что для совершения преступления нужен свободный выбор человека в совершении им данного общественно опасного деяния. Потому недееспособные лица или дети, которые не достигли возраста уголовной ответственности, не могут быть наказаны, ведь они не могут осознавать и адекватно оценивать свои действия.

Если доказывается, что в совершении деяния не было вины человека, то его поведение даже не признается общественно опасным, а только объективно вредным, поскольку сознательного выбора в антисоциальной форме поведения попросту не существовало.

В целом для действия данного принципа требуется, чтобы человек испытывал отрицательное отношение к существующим в обществе ценностям, имел желание нарушать устои.

Заключение

В любой юридической науке базовые принципы являются основополагающими идеями, на которых основывается правоприменительная практика. Принцип вины по своей сути ни чем от них не отличается, поскольку учитывает социально-политические и правовые закономерности, которые происходили в стране на протяжении столетий.

Пусть он и был закреплен относительно недавно, однако считается одним из самых главных, так как признано, что только в случае вины лицо может быть наказано за свои противоправные действия.

К сожалению, ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно данного вопроса, потому существует огромное количество разнообразных мнений о самой его трактовке.

Но обязательно стоит понимать, что возложение уголовной ответственности за деяние невозможно на лицо, которое не предвидело или не могло предвидеть, что его поступки могут привести к опасным для общества или конкретного живого существа последствиям.

Источник: https://FB.ru/article/439247/printsip-vinyi-uk-rf-printsip-vinyi-v-konstitutsii

Формы вины в уголовном праве и судебная практика

Принцип вины пример

Одной из основополагающих категорий в уголовном праве является понятие «вина». Под виной понимается психологическое отношение лица, совершающего преступление, к своим действиям, а также его внутренняя оценка последствий совершенного.

Вина входит в состав преступления и является предметом доказывания в ходе судебного процесса. Ст. 24 УК РФ определяет, что преступником признается только лицо, в чьих действиях есть вина.

Эта же статья определяет формы вины в российском уголовном праве.

Долгое время наука уголовного права не имела единообразного понимания вины. Возможность множественного толкования данного понятия приводила к необъективному судопроизводству, не всегда обоснованному привлечению к ответственности. Но со временем российская теория уголовного права выработала единое мнение по понятию и содержанию вины,  которое нашло официальное применение в УК РФ.

Ст. 24  УК РФ определяет две формы вины: умысел и неосторожность – иных форм не существует. В основе такого деления лежит волевой принцип т.е. то как происходит преступление на уровне человеческой психики. По сути вина – это отношение индивида к своим действиям и их последствиям.

Закрепление форм вины в российском уголовном кодексе обеспечивает деление всех преступлений на умышленные и по неосторожности.

К умышленным относятся действия, противоправность которых осознаются лицом, их осуществляющих. Кроме того, данное лицо осознает опасность последствий таких действий. Умысел может быть: прямым и косвенным.

При прямом умысле лицо осознает результат своих противоправных действий и желает его наступления. Это может быть причинение легкого вреда здоровью, тяжкого или убийство. Например, гражданин К. производит выстрел в упор в голову гражданина В. и убивает его. К.

осознавал, что его действия приведут к смерти В. и желал этого.

Косвенный же умысел характеризуется тем, что лицо осознает негативные последствия своих действий, не желает, но допускает их. Например, гражданин Г. бросает в гражданина Ш. кирпич, который попав в голову, причиняет смертельную травму. Г. не желал смерти Ш., но допускал такую возможность нанося ему ранение.

К преступлениям по неосторожности относят все правонарушения, которые совершены без желания создания противоправного деяния, либо без осознания того, что действия носят опасный для общества характер.

Вина в форме неосторожности может быть выражена в двух видах: легкомыслие и небрежность. Под легкомыслием понимается поведение лица, которое знало о возможных негативных последствиях, но надеялось каким-либо образом их избежать. Например, гражданин Н.

находясь на охоте, решил привлечь к себе внимание товарища и произвел выстрел в кусты, в результате чего его товарищ был убит. Н. знал, что товарищ в этих кустах. Выстрелив туда, он может попасть в него, но гражданин надеялся, что этого не произойдет.

Под небрежностью понимается совершение действий, а чаще бездействий, которые приводят к негативным последствием, виновное лицо знало о возможности их наступление, но считало, что они не наступят. Например, начальник цеха К.

проигнорировал требования охраны труда и в начале смены не проверил готовность цеха к работе, в частности на степень освещенности. Пришедший на смену токарь П. включил станок, но из-за плохого освещения наклонился ближе к детали, зацепился рукавом о вращающийся элемент, и его затянуло в станок. От полученных травм П. скончался на месте. В действиях К.

усматривается вина в форме небрежности, выразившейся в пренебрежении своими должностными обязанностями в части охраны труда.

Формы и виды вины имеют решающее значение при определении того или иного состава преступления. В теории уголовного права нет преступлений без вины, т.к. эта категория является одним из обязательных элементов состава преступления, образующего субъективную сторону преступления.

Судебная практика по ст. 24 УК РФ

Понятие вины в УК РФ имеет большое практическое значение. На основе подхода изложенного в ст. 24 строится работа следственных органов по раскрытию преступлений, а также весь процесс уголовного судопроизводства.

Одним из главных предметов доказывания, как на стадии предварительного следствия, так и в ходе рассмотрения дела в суде является определение формы и вида вины, а также её наличие в действиях обвиняемого.

При отсутствии доказательств виновности лицо не может быть приговорено к уголовному наказанию, т.к. в таком случае в его действиях нет состава преступления.

Значительную роль в практике применения имеет правильность определения, что лежит в основе деяния: умысел или неосторожность.

Многие преступления могут быть совершены с любой из этих форм вины, всё зависит от конкретной ситуации. Например, убийство по неосторожности или умышленное.

Кроме того, нередко на практике  бывают ситуации, когда в действиях лица усматривается две формы вины. К примеру, лицо по неосторожности причиняет вред здоровью другого человека, но осознавая последствия, принимает решение его убить, либо сознательно оставляет его без помощи.

В подобных ситуациях необходимо проводить отделение вины по каждому из действий и только после этого виновное лицо может быть привлечено к ответственности по совокупности совершенных преступлений.

От характера вины зависит и наказание, так за неумышленные преступления предусмотрены более мягкие санкции, чем за умышленные. Здесь реализуется принцип справедливости наказания. Безусловно, что лицо, имеющее умысел на совершение противоправных действий, должно нести большую степень ответственности, чем лицо, совершившее преступление в результате неосторожного поведения.

Источник: https://ugolovnoe-pravo.com/prestupleniya/raznovidnosti-viny-v-ugolovnom-prave

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.